Дипломная работа: Актуальные проблемы уголовной ответственности за хищение

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
58
законодательством
1
. Передача имущества только в пользование возможна в
том случае, если пользование осуществляется в таких условиях, которые
позволяют собственнику сохранять постоянный контроль за имуществом
2
.
Это происходит, в частности, тогда, когда собственник предоставляет иному
лицу возможность пользоваться принадлежащей ему вещью в его
присутствии. При таком предоставлении вещь не выходит из-под контроля
собственника, а пользователь вещью не приобретает в отношении ее никаких
прав, присущих титульному владельцу вещи, в том числе права на защиту
владения против всех третьих лиц, включая собственника, предусмотренного
ст. 305 ГК РФ.
В обыденной жизни такие ситуации происходят довольно часто.
Например, приглашая гостей на ужин, собственник предоставляет им
возможность пользоваться принадлежащими ему дорогостоящими
столовыми приборами, но правом владения ими он их не наделяет. В
процессе использования гости беспрепятственно могут брать приборы в
руки, переносить их из комнаты в комнату. Несмотря на то что собственник
на короткий промежуток времени может терять приборы из вида, говорить о
том, что его волеизъявление направлено на передачу господства над
данными вещами гостям, нельзя, так как унести их с собой навсегда или даже
на какой-то значительный промежуток времени собственник не даст.
В описанной ситуации можно говорить о том, что в момент
использования вещь находится у использующего ее лица, но правом
владения данной вещью он не обладает. В теории гражданского права такое
обладание называют натуральным владением, оно является юридически
1
См., напр.: статья 606 ГК РФ.
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй
(постатейный) / Т.Е. Абова, А.Л. Алферов, Л.В. Андреева и др.; под ред. Т.Е. Абовой,
А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт, 2004. С. 250.
59
безразличным фактом
1
, т.е. не порождает никаких правовых последствий и,
соответственно, титульным владением не является.
Представляется, что в приведенном примере о хищении сотового
телефона имела место аналогичная ситуация. Передав виновному в ответ на
его просьбу сотовый телефон, потерпевшая лишь предоставила ему право
пользования телефоном без предоставления права его владения, так как со
всей очевидностью не имела намерения лишать себя правомочия владеть
телефоном и наделять им виновного. Несмотря на то, что виновный с
телефоном вышел на улицу, потерпевшая полагала, что не утратила контроль
над телефоном, так как была уверена, что, сделав звонок, телефон ей сразу
же вернут. Соответственно, титульным владельцем телефона виновный не
стал, а значит, телефон ему не был вверен. Поскольку вверения телефона
виновному не было, такое хищение не может быть квалифицировано по ст.
160 УК РФ.
Факт нахождения похищаемого имущества в руках у виновного на
момент начала реализации объективной стороны хищения должен
расцениваться как наличие у него доступа к похищаемому имуществу и
согласно разъяснению, данному в абз. 2 п. 23 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате", такое хищение следует
квалифицировать как кражу.
Сказанное, безусловно, не означает, что имущество не может быть
вверено виновному иначе как путем заключения договора в письменной
форме, в котором отдельным пунктом оговаривается передача права
владения вещью. Гражданское законодательство не предусматривает каких-
либо специальных правил для передачи права владения движимым
имуществом, а значит, такое право при отсутствии запрета в законе может
быть передано посредством совершения сделки, заключенной в устной
1
Рудакова В.Д. Правомочие владения в гражданских правоотношениях // Нотариус. 2011.
N 5. С. 27 - 28.
60
форме (ст. 159 ГК РФ), в том числе между гражданами. Предметом таких
сделок может являться бытовая техника, инструменты, сотовые телефоны и
т.п. Главное, чтобы из существа сделки было понятно, что собственник не
только предоставляет своему контрагенту право пользования вещью, но и
передает ему право владения ею.
В качестве примера такой сделки можно привести весьма
распространенную в быту ситуацию, когда лицо, делающее ремонт в своей
квартире, просит у соседа на несколько дней в пользование дрель
(шлифовальную машину, перфоратор и т.п.). В этом случае собственник
имущества, передавая дрель, не просто дает возможность другому лицу
пользоваться его имуществом, но и позволяет ему забрать это имущество
себе, т.е. временно передает свое право владения вещью. Поскольку в данном
случае указанные лица определяют предмет сделки, срок ее действия и т.п.,
т.е. достигают соглашения по всем существенным и иным условиям,
указанным в ст. 689 Гражданского кодекса РФ, имеются все основания для
вывода о том, что между ними был заключен договор безвозмездного
пользования в устной форме, одним из условий которого была передача
контрагенту собственника права владения вещью, а значит, владение вещью,
явившееся результатом данной сделки, является титульным. В случае если
лицо, получившее дрель, не вернет ее собственнику, а присвоит себе, его
действия следует квалифицировать по ст. 160 УК РФ как присвоение
вверенного имущества.
В заключение отметим, что проблема права владения, тесно связанная с
проблемой определения вверенности имущества, является непростой и
вызывает немало споров среди исследователей в области гражданского
права. Между тем сложность данной проблемы нельзя признать достаточным
основанием для того, чтобы ограничить содержание понятия "вверенное
имущество" только случаями, когда факт передачи имущества был оформлен
61
документально, как это предлагают некоторые исследователи
1
. Такое
понимание противоречило бы действующему гражданскому
законодательству, признающему возможность заключения сделок в устной
форме и, как следствие, необоснованно сужало бы круг деяний,
подпадающих под действие ст. 160 УК РФ.
Для правоприменительной практики представляют значительную
сложность вопросы разграничения хищения и фальшивомонетничества. Не
выработано единообразных подходов решения этой проблемы и наукой
уголовного права. Как результат, одни и те же действия по использованию
поддельных денежных знаков или ценных бумаг квалифицируются как
хищение чужого имущества или как фальшивомонетничество либо в
содеянном усматривается совокупность указанных преступлений.
В настоящее время при разграничении этих составов преступлений
правоприменители ориентируются на разъяснения, изложенные в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег
или ценных бумаг"
2
.
Продемонстрируем, как указанные разъяснения высшей судебной
инстанции воспринимаются доктриной и правоприменителями, попробуем
оценить их влияние на судебную практику.
Разграничение по предмету посягательства.
Пожалуй, ключевой критерий разграничения рассматриваемых
составов преступлений - это качество подделки. Чем выше качество
поддельных денег или ценных бумаг, тем больше оснований говорить
именно о фальшивомонетничестве.
В силу п. 3 Постановления N 2 ключевым критерием для разграничения
1
Хилюта В. Идентификация признаков мошенничества, присвоения и растраты в
судебной практике // Уголовное право. 2015. N 5. С. 127 - 130.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 06.02.2007) "О
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных
бумаг"// СПС КонсультантПлюс
62
составов фальшивомонетничества и мошенничества признается качество
поддельных денег и ценных бумаг. Существенное сходство поддельных
денег и ценных бумаг по форме, размеру, цвету и другим основным
реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками
или ценными бумагами свидетельствует о фальшивомонетничестве. Там же
разъясняется, что явное несоответствие фальшивой купюры подлинной,
исключающее ее участие в денежном обращении, и иные обстоятельства
дела, свидетельствующие о направленности умысла на грубый обман
ограниченного числа лиц, указывают на признаки мошенничества.
Эти разъяснения высшей судебной инстанции, несмотря на всю их
полезность для разграничения составов фальшивомонетничества и
мошенничества, все же оставляют правоприменителю довольно обширную
область дискреции при определении существенного сходства поддельных
денежных знаков и ценных бумаг с подлинными.
Попытки уточнить критерии существенного сходства (явного
несоответствия) поддельных и подлинных денег или ценных бумаг
неоднократно предпринимались в юридических исследованиях. Как
критерий существенного сходства подделки и оригинала называется
способность подделки находиться в обращении в течение какого-то
времени
1
. Высокое качество подделки признается, если она неотличима от
оригинала без специальных знаний, средств и методов
2
. Определяют как
явную частичную подделку денег и ценных бумаг, если вследствие
подчистки и дописки либо вклеивания фрагмента искусственно
увеличивается их номинал
3
. Оценку поддельных банкнот предлагается
1
Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации
фальшивомонетничества // Российский следователь. 2007. N 2 // СПС "КонсультантПлюс".
2
Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 84.
3
Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
(фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты: Дис. ...
канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 117; Петрянин А.В. Ответственность за
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Н. Новгород, 2003. С. 19.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2625