Материал: Римское право

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

отношений,

установленных

законом

между

сталкивающимис

случаях.

(1) В области залоговых прав при коллизии прав залоговых кредиторов на один предмет залога право продажи этого предмета (ius distrahendi) предоставляется лишь первому залоговому кредитору, остальные же у ( по удовлетворении первого ) части вырученной от продажи суммы. Последовательность удовлетворения остальных кредиторов определяется по времени установления их требований (prior tempore potior iure - первый по времени сильнее по праву, см. п. 412).

(2) При коллизии прав собственности с другими непосредственными правами на ту же вещь (сервитуты, право застройки, наследственная аренда - см. пп. 217, 231, 232) последние беспрепятственно осуществляются, ограничивая права собственника, а иногда доводя его даже до степени nudum ius (п. 185).

(3) В области обязательственных требований принци коллизии этих прав уступает место принципу однородности и одновременности взыскания по этим требованиям. Это значит, что при несостоятельности должника все его кредиторы получают удовлетворение на одинаковых основаниях, независимо от времени возникновения их требований, пропорционально сумме каждого из предъявленных требований.

(4) Наконец, права могут быть равносильными и взаимно не связанными. В этих

случаях

коллизия

разрешается

по

пользуется

тот,

кто

раньше

осуществля

кредиторов несостоятельного должника успел до открытия конкурса взыскать свой

долг,

то

он

лишает

других

полного

quam

petentis

-

лучше

положение

то

процессуальных

отношениях,

при

иске

о

собственнос

до процесса определяет положение владельца как ответчика, перелагает тяжесть доказательства на истца.

69. Конкуренция исков. В отличие от коллизии исков конкуренция исков имела место в тех случаях, когда одно или несколько лиц располагали несколькими исками против одного или нескольких лиц, причем все эти иски преследовали один и тот же интерес и ту же цель (eadem res). Удовлетворением одного из этих конкурирующих требований уничтожалось другое требование, так как представлялось недопустимым дважды удовлетворять один и тот же интерес.

Если были предъявлены оба иска и по одному из них последовало удовлетворение, то другой аннулировался, как преследующий тот же интерес. Однако, если удовлетворение по одному иску было неполным, допускалось предъявление второго иска в пределах разницы (D. 17. 2. 43).

Возможно,

однако,

и

другое

разреш

традициям и в зависимости от характера происхождения этих исков.

Так, в области деликтных исков существовала так называемая кумулятивная

конкуренция исков, т.е. допускалось одновременное проведение двух исков,

возникших

на

основании

одного

правонарушения.

Например,

со

в

закон

признавал

за

потерпевшим

от

во

право

на

возмещение

интереса

и

на

вз

только возврата похищенного или уплаты его стоимости - посредством condictio

furtiva, но допускалось одновременное предъявление actio furti nec manifesti в

размере

двойной

стоимости

похищенного,

как

штрафа.

Взыс

в совокупности тройная стоимость вещи. Предъявление каждого иска не зависело от

предъявления

другого,

и

удовлетворение

другого.

В других случаях применялась так называемая элективная конкуренция, при которой допускалось проведение или одного или другого из конкурирующих исков. Она применялась, когда одно и то же материальное право охранялось несколькими

исками, например, право наследника-собственника на отдельные части наследства могло осуществляться путем генерального (общего) иска по отысканию наследства в полном составе - hereditatis petitio, или сингулярными (отдельными) исками -

виндикацией

отдельных

объектов,

входивших

в

соста

потерпевший

мог

отыскивать

двойную

стоимость

отнятого

manifesti и предъявить иск о четверной стоимости за грабеж по actio vi bonorum raptorum. Но во втором случае (если он ранее уже воспользовался первым иском) он получал по иску только двойную стоимость, и начало выбора (electio) комбинировалось здесь с началом зачета (compensatio). В других случаях, при одном договорном основании, могло возникнуть несколько притязаний различного содержания на выбор (electio). Так, при недостатках купленной вещи покупатель мог требовать или расторжения сделки посредством actio redhibitoria, или ограничиться уменьшением покупной цены подобных случаях доведение процесса до момента установления предмета спора (litis contestatio) по одному из этих требований влекло за собой потерю другого иска, так как оба иска имели своим предметом одну и ту же цель - eadem res.

Если в элективной конкуренции находились два разнородных иска, например, иск, направленный на лицо - condictio furtiva, - конкурировал с иском, направленным на возвращение вещи, - виндикацией, то не допускалось двукратное осуществление одного и того же интереса; только разница в суммах конкурирующих исков могла довзыскиваться вторым иском.

Глава 7 ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ ПО ЧАСТНЫМ СПОРАМ

§ 23. Производство in iure

70. Роль истца. Производство начиналось с указания истцом иска - editio actionis. Истец еще до вызова к претору (п. 53) знакомил ответчика с тем иском, который он ему хочет предъявить (D. 2. 13. 1). Необходимо было еще подготовить конкретные данные, требуемые для заполнения формулы, в особенности правильно обозначить объект иска, указав его не родовыми чертами, а видовым образом (D. 6. 1. 6).

Истец обращался потом к претору с просьбой выдать соответствующую обстоятельствам дела формулу - formula (п. 52) для разбирательства по ней судьей дела во второй стадии (in iudicio - D. 5. 1. 24. 2). Обычно претор давал ее без предварительного расследования дела - sine causae cognitione. В отдельных случаях, однако, претор заранее удерживал за собой в эдикте право подвергнуть дело такому рассмотрению и в зависимости от его результатов дать или не дать формулу.

Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur iudicium dabo (D. 4. 3. 1. 1).

(Я назначу суд по делам, в которых будут указаны факты злого умысла, если по этим делам не будет другого иска и основание представится мне законным.)

71. Роль ответчика. Ответчик должен был не только явиться с истцом к претору, но и uti oportet se defendere - защищать себя надлежащим образом, как-то: заключать дополнительные соглашения (спонзии и стипуляции эксцепции, участвовать с истцом в составлении формулы, выборе судьи и засвидетельствовании спора. Если он не исполнял этих обязанностей, он считался indefensus - незащищенным in iure, что влекло важные последствия.

При исках на определенную денежную сумму долга истец мог немедленно приступить к исполнению. Магистрат, по его представлению, произносил присуждение - addictio. При неопределенных по ценности исках магистрат вводил истца во владение всем имуществом ответчика. Эта missio in bona давала истцу возможность принимать все охранительные меры, с правом, по истечении определенного срока, продать имущество целиком особому emptor bonorum, который являлся универсальным преемником ответчика. Этот порядок применился в тех случаях, когда: а) ответчик

(vadimonium), не являлся в назначенный срок и в) просто отсутствовал на суде (D. 42. 4. 7. 1).

Явившись

в

суд,

ответчик

мог

оспари

испрашиваемую

истцом

редакцию

формулы

предложения, в особенности настаивать на включении в формулу выгодных для

него возражений - эксцепций. Окончательная редакция формулы не зависела,

однако, от предложений истца или ответчика и всецело находилась в руках

претора. Претор в письменном виде предоставлял формулу истцу (dare, reddere

iudicium). Истец, в свою очередь, передавал ответчику копию полученной формулы

или

прочитывал

ее.

Ответчик,

принимавший

формулу,

тем

присяжного судьи. Предъявление формулы истцом и принятие ее ответчиком было

завершительным

актом

производства

in

iure,

на

спора", litis contestatio (п. 74). В случае отказа ответчика принять формулу он

становился indefensus и подвергался последствиям отказа, указанным выше.

72. Отказ в иске (denegatio actionis). Производство в первой стадии могло тут же и закончиться без передачи дела н бывало, когда еще в первой стадии магистрат приходил к заключению, что требование истца было юридически не обосновано (по несоответствию требованиям закона, нравов и справедливости), или сам истец признавал возражения ответчика.

В этих случаях преторы и другие судебные магистраты оставляли за собой в эдикте право отказать истцу в выдаче формулы.

Eius est actionem denegare, qui possit et dare (D. 50. 17. 102. 1). (Полномочен отказать в иске тот, кто может и дать (его).)

Этот

акт

назывался

denegatio

actionis

-

отка

силой,

которую

имело

бы

оправ

бесповоротным, и истец мог вторично обратиться к тому же или другому претору с

новым иском по тому же делу, исправив допущенные ранее недостатки.

73. Неявка сторон. Если одна из сторон не является к судебному разбирательству, то

по

законам

XII

таблиц

ее

ждали

прибывшей

стороны

-

praesenti

litem

формулярном процессе положение изменилось. Заочное разбирательство было

допущено и получило название eremodicium. При неявке ответчика истец обязан

был

привести

доказательства,

чтобы

присяжному судье были известны основательные причины, оправдывающие неявку сторон, то он мог назначить другой день для разбирательства. Даже после пропуска данной отсрочки стороны все же могли представлять оправдывающие их неявку причины, и судебный магистрат был полномочен произвести восстановление в прежнее состояние - restauratio eremodicii (D. 4. 4. 7. 12).

74. Litis contestatio. Название последнего момента производства in iure именем litis contestatio объясняется исторически. При легисакционном процессе производство в первой стадии заканчивалось тем, что спорящие ими свидетелей в случае необходимости подтвердить перед присяжным судьей все, что обсуждалось в их присутствии. Это называлось contestari litem. В формулярном процессе сначала магистрат устно сообщал формулу, которая заносилась в протокол, откуда стороны могли получить засвидетельствованные копии. Это действие называлось по-старому контестацией спора.

Момент

контестации

спора

устанавливал

спорящими сторонами и тем судьей, который назначен в формуле для разбора дела.

Процесс считался теперь res in iudicium deducta, lis inchoata. Самая же actio - иск

прекращал

свое

существование,

так

как

наступало

п

Истец уже не мог более по тому же предмету вторично обратиться к претору с требованием предоставить ему новую формулу иска.

Гай (4. 108) говорит:

Nam qua de re actum semel erat de ea postea ipso iure agi non poterat.

(Ведь дело, по которому один раз произведено было разбирательство, в силу самого закона не могло впоследствии рассматриваться вновь.)

Квинтилиан передает это правило в такой формулировке: bis de eadem re ne sit actio - дважды по одному делу недопустим иск, а также bis de eadem re agere non licet (Declam. 266). В классическом праве каждый процесс должен был заканчиваться в

определенный

срок

после

litis

contestatio

суде

начале

принципата

установил

для

всех

iudicia

legiti

Iudicia imperio continentia (п. 49) должны были заканчиваться в течение срока

службы того магистрата, при котором они были начаты.

Процессуальное

погашение

действует

ipso

процесс

магистрат

отвечал

отказом

дать

судьи,

ответчик

мог

указать

эксцепции в формуле: его обязанности dare oportere более не существовало. Для

такого действия литисконтестации требовалось следующее: а) iudicium должно быть

legitimum; б) иск должен быть личным и в) интенция иска должна быть

сформулирована по ius (in ius concepta).

Причина поглощающего действия при личных исках заключалась в том, что в

формуле

actio

воплощалось

все

п

доведением до момента контестации иска. Между тем вещный иск всегда является

только

однократным

внешним

проявлением

существующего постоянно и направленного против любого возможного нарушителя.

Si vero legitimo iudicio in personam actum sit ea formula, quae iuris civilis habet intentionem, postea ipso iure de eadem re agi non potest et ob id exceptio supervacua est; si vero in rem vel in factum actum fuerit ipso iure nihilo minus postea agi potest, et ob id exceptio necessaria est rei iudicatae vel in iudicium deductae (Гай. IV. 107).

(Если же был предъявлен личный иск в законном суде по такой формуле, которая

заключает интенцию цивильного права, то позднее не может в силу самого закона

быть возбужден иск по тому же делу, и по этой причине эксцепция представляется

излишней;

если

же

будет

(основанный) на факте, то в силу самого закона позднее можно тем не менее вести

процесс

и

по

этой

причине

необходим

(его) в суд.)

Этот текст указывает, что в iudicia imperio continentia при вещных исках и при

личных

исках

in

factum

контестация

спора

не

п

возможно повторение иска. Однако, если иск касается тех же лиц и того же

предмета, претор мог в формулярном процессе оказать содействие, но уже путем

слабее

действующей

эксцепции

о

последовавшем

решении

ил

суд,

а

также,

если

не

последовало

ре

предупредить вторичный процесс.

Действие контестации спора можно описать так, что в последний момент процесса in iure фиксируется вся совокупность обязанностей ответчика, и задача судьи состоит в том, чтобы точно установить, что именно должен был ответчик в этот заключительный момент.

Именно по этому моменту решается, следует право собственности (D. 6. 1. 27). Истец должен получить все, что он имел бы, если бы процесс был окончательно решен в момент контестации.

С этого момента контестации на ответчика ложится ответственность за гибель предмета спора. Требования и обязанности, которые до контестации не переходили на наследников сторон вследствие чисто личного характера этих требований, становились после контестации переходящими по наследству на обе стороны. Римляне объясняли погашение иска обновляющее действие на обязательства, происходила как бы новация, которую называли необходимой - necessaria (см. п. 358). Но это неверно, так как за сторонами оставалось право не совершить

требования. Отличие контестации от новации заключается и в том, что при новации прекращаются последствия просрочки, а также обеспечение, а именно поручительство и залог, тогда как при контестации остаются в силе и последствия просрочки и ручательства. Ответчик теперь, после контестации иска, должен подвергнуться присуждению и пассивно подчиниться действию процесса.

Aliam causam esse novationis voluntariae, alium iudicii accepti multa exempla ostendunt. Perit privilegium dotis et tutelae, si post divortium dos in stipulationem deducatur vel post pubertatem tutelae actio novetur, si id specialiter actum est: quod nemo dixit lite contestata (D. 46. 2. 29).

(Многие примеры показывают, что одни основания бывают при добровольной новации и другие при вступлении в процесс. Теряется привилегия из приданого и опеки, если после развода приданое требуется из стипуляции или, по наступлении зрелости, новируется иск из опеки, если это было сделано со специальной целью: но никто не сказал, что это от контестации спора.)

Если ответчик исполнит требование в промежуток времени между контестацией и

решением

in

iudicio,

то

он

должен

был

б

контестации еще существовало право истца. Однако практика постепенно признала,

что судья по долгу службы должен освободить его. Гай сообщает краткое правило

сабинианцев:

omnia

iudicia

освобождающими), если присуждение не может последовать (4. 114).

75.

Обеспечение

исполнения

решения.

При

иске,

должен представить обеспечение при содействии поручителей, что он выплатит

присужденное с него - cautio iudicatum solvi. Эта cautio состояла из трех клаузул: а)

de

re

iudicata

-

что

надлежащим образом защищаться; в) de dolo malo - что он не будет поступать и не

поступал злоумышленно.

При личных исках обязанность предоставлять обеспечение наступала только в виде

исключения

по

отношению

к

подозрительным

ответчикам

были объявлены несостоятельными) и при известных привилегированных

требованиях

(Гай.

4.

91.

102).

Ответчик,

контестацию иска, но не представляет требуемого обеспечения, приравнивается к отказывающемуся от своей защиты. Против него допускается немедленное принудительное исполнение или ввод во владение его имуществом и продажа последнего с аукциона.

§ 24. Производство in iudicio

Гай сообщает, что стороны при легисакционном процессе, после назначения судьи, взаимно вызывали друг друга явиться к этому судье на третий день (Гай. 4. 15). Сохранился ли этот срок для формулярного процесса, остается неизвестным.

76. Доказывание. Перед назначенным присяжным судьей процесс развивался в свободной устной форме и при господстве принципа свободной оценки доказательств. Такими доказательствами служили свидетели, сведущие лица, осмотр на месте, документальные данные, присяга. Свидетелей обыкновенно

допрашивали

под

присягой,

но

обязанности

яв

Юстиниана не существовало, кроме тех лиц, которые были свидетелями при

формальных

юридических

сделках.

Решение

спора

стороны

свои

утверждения.

Предметом

доказывания

сл

Тяжесть доказывания - onus probandi - распределялась в процессе так: истец должен был доказать те факты, которыми он обосновывал иск, а ответчик - факты, на которых он основывал свои возражения (D. 22. 3. 19. pr.; 44. 1. 1). Отсюда сокращенные формулы: actori incumbit probatio, reus excipiendo fit actor -

доказывание ложится на истца, ответчик, возражая, становится в положение истца.

Обеим сторонам давалось право представить суду свидетелей, которые выразили согласие явиться. Если свидетель отсутствовал, то допускалось прочтение присланных им письменных показаний - testimonia per tabulas. Но, как

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/283005