Они приобрели силу источника римского права в эпоху принципата. В это время они издавались в 4-х основных формах:
эдикты: носили характер общих распоряжений; декреты: решения по судебным делам; рескрипты - ответы на поступившие к императору вопросы; мандаты - инструкции по административным и судебным вопросам.
Эдикты и мандаты действовали во время правления императора. Дальнейшая их судьба решалась его преемником. Декреты и рескрипты представляли собой толкования закона. Император разъяснял в них законодательный акт, применяя его к частному случаю.
Римская юриспруденция все эти формы правовой деятельности императора объединила под общим названием «конституций». Уже во времена Гая они получили силу закона.
С развитием императорского законодательства возникает потребность в его кодификации.
Эдикты магистратов
Одной из форм правообразования, характерной именно для римского права, являются эдикты магистратов.
Сначала он представлял собою устное объявление магистрата по соответствующему вопросу .Но затем эдикт получил значение специального программного объявления, какое делали республиканские магистраты, вступая в должность. Юрист Гай, пишет, что особенно важное значение имели эдикты преторов, правителей провинций и курульных эдилов.
В своих эдиктах магистраты объявляли, какие правила будут положены в основу их деятельности, в каких случаях и какие иски будут даваться и т.д. Эдикт, содержавший программу деятельности магистрата на год, назывался постоянным.
Претор с помощью своего эдикта заполнял пробелы цивильного права, придавал норме цивильного права практическое значение. Эдикты преторов содержали так же пункты, направленные на изменение и исправление цивильного права.
Таким образом, давая средства защиты вопреки цивильному праву или в дополнение цивильного права, преторский эдикт создавал новые нормы права.
Юрист Марциан называл преторское право живым голосом цивильного права именно в том смысле, что преторский эдикт быстро откликался на новые запросы жизни и удовлетворял их.
Результатом правотворческой деятельности преторов, курульных эдилов, правителей провинций стало появление наряду с jus civile новой системы норм, получившей название jus honorarium или jus praetorium - преторское право
Во II в. н. э. император Адриан поручил юристу Юлиану осуществить кодификацию отдельных постановлений, содержавшихся в преторских эдиктах. Разработанный Юлианом эдикт был одобрен императором и объявлен постановлением сената неизменным. Он получил название «постоянный эдикт» - edictum perpetuum.
Деятельность юристов.
В произведениях Цицерона формы деятельности римских юристов характеризуются терминами: responondere; cavere; adere; а также scribere.
Термином responondere обозначается консультационная работа римских юристов: дача гражданам, обращавшимся к юристам, советов по возбуждавшим сомнение вопросам;
cavere - составление формуляров различных частноправовых актов, совершаемых гражданами, (договоров, завещаний и др.);
agere - руководство процессуальными действиями сторон (но не вести дело в качестве адвоката).
Не имея законодательной власти римские юристы все же влияли своей консультационной практикой на развитие права. Деятельность юристов фактически получила значение самостоятельной формы правообразования.
Деятельность древнеримских юристов в древнереспубликанский период состояла, прежде всего, в толковании права. Таков комментарий к законам XII таблиц Элия Пета Ката (II в. до н. э.). В I в. до н. э. Квинт Муций Сцевола составил первое подробное изложение цивильного права, а Сервий Сульпиций Руф дал первый комментарий преторского эдикта.
Из других республиканских юристов надо назвать Марка Манилия, Марка Юния Брута и Публия Муция Сцеволу (II в. до н. э.). Они основали цивильное право. Выдающимся юристом был также Цицерон (I в до н.э.).
Особого расцвета римская юриспруденция достигла в период принципата (I-III в. н. э.). В этот период работали многие выдающиеся юристы, которые оставили обширное литературное наследие.
Это Лабеон - основатель юридической школы прокульянцев. Это Капитон - основатель юридической школы сабиньянцев, названной по имени величайшего юриста I в. н.э. Мазурия Сабина.
Кроме названных классических юристов нужно выделить следующих: Цельза - отца и Цельза - сына; Юлиана - редактора преторского эдикта; Помпония, Гая, Папиниана, Павла, Ульпиана.
Начиная с IV в. н.э. имели место упадок деятельности юристов и снижение ее творческого характера. При доминате, т.е. абсолютной монархии, единственным источником права стала воля императора, т.е. императорский эдикт.
Показателем упадка творческой деятельности юристов является принятый в 426 г. н.э. закон о цитировании юристов, которым творческое решение возникавших в жизни вопросов было заменено ссылками на сочинения Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая и Модестина, а также тех юристов, на которых ссылались эти 5 юристов. При расхождении мнений названных юристов, предписывалось придерживаться мнения большинства их них, а при равенстве голосов - придерживаться мнения Папиниана.
Научно-литературные произведения римских юристов можно разделить на следующие категории: 1) произведения, посвященные разработке цивильного права (Помпоний, Павел, Ульпиан и др.); 2) комментарий к преторскому эдикту (Лабеон, Гай, Павел, Ульпиан и др.); 3) дигесты, объединявшие цивильное и преторское право; 4)
учебники - институции. Из них наибольшей популярностью пользовались Институции Гая; 5) сборники казусов.
Кодификация Юстиниана. Уже в III в. н.э. императорские конституции были многочисленны и разнообразны. Возникла необходимость в кодификации их. Сначала кодификация была осуществлена римскими юристами.
В 295 г. н.э. был издан кодекс Грегориана. В нем были собраны императорские конституции, принятые во II и III в.в. н.э. Кодекс Грегориана был дополнен кодексом Гермогениана, в котором были собраны последующие конституции (включая начало IV в. н.э.) .
Первым официальным собранием конституций был Феодосиев кодекс. Восточноримский император Феодосий II (402-450 г.) отразил в кодексе изменения, которые произошли в государственной и частно-правовой сфере в конце IV в. и в первой четверти V в. Феодосий II переслал кодекс в Рим, где он был принят соправителем Феодосия II Валентином Ш и применялся там даже тогда, когда был отменен на Востоке Кодексом Юстиниана.
Но самой значительной кодификацией римского права была кодификация восточно-римского императора Юстиниана.
Законодательная политика Юстиниана ставила задачей из двух потоков памятников прошлого - императорских законов и работ классических юристов - создать свод законов, пригодных для применения в новых политических и экономических условиях.
13 февраля 528 г. Юстиниан специальным указом назначил комиссию из 10 членов во главе с министром Трибонианом, а 7 апреля 529 г. - уже было опубликовано собрание конституций под названием «Кодекс Юстиниана».
Кодификационные работы этим не завершились. 15 декабря 530 г. была создано комиссия из 17 членов под председательством Трибониана для кодификации произведений юристов-классиков. 16 декабря 533 г. новая кодификация была
опубликована под названием «Дигесты» или «Пандекты» Юстиниана. За Дигестами была признана обязательная юридическая сила, т.е. сила закона.
В том же 533 г. был опубликован учебник римского права - Институции. Институциям также была придана сила закона. Содержание Институций Юстиниана в основном соответствовало содержанию Институций Гая.
Осуществляя кодификацию, Юстиниан разрешил в законодательном порядке ряд спорных вопросов частного права. Эти законы известны под названием «50 решений». Они были использованы в целях пересмотра Кодекса первого издания. В результате пересмотра в 534 г. появился Кодекс нового издания.
Кодификация Юстиниана не остановила дальнейший процесс правотворчества. Ряд законов издал Юстиниан. Они известны под названием Новеллы. Новеллы были объединены в сборник, но уже после Юстиниана.
В средние века н.э. Институции, Дигесты, Кодекс и Новеллы получили в своей совокупности название Corpus juris civilis (Свод гражданского права).
Тема З. Юридические факты. Сделки
Понятие и классификация юридических фактов. Сделки.
Элементы сделки - существенные, естественные и привходящие
(акцидентальные).
Ошибка при заключении сделки (error in contrahendo).
Пороки формирования воли. Сделки, заключенные под влиянием обмана и насилия, угрозы.
Недействительность, ничтожность и обратимость сделок.
Представительство.
Понятие и классификация юридических фактов. Сделки.
Юридические факты - это такие явления (обстоятельства), с которыми право связывает возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.
Без юридических фактов невозможна реализация норм права, возникновение субъективных прав и обязанностей, а также их осуществление в рамках конкретных отношений.
Среди юридических фактов выделяют СОБЫТИЯ и АКТЫ.
События - явления внешнего мира, не зависящие от воли людей (наступление срока, рождение и смерть, землетрясение и т.д.)
Акты - действия людей, совершаемые сознательно. Акты делятся на правомерные (например, заключение договоров, совершение различных действий по использованию собственного имущества) и неправомерные (гражданско-правовые деликты).
Особенностью таких правомерных юридических актов, как сделки, является то, что их совершение направлено на изменение в правах и обязанностях субъекта права (неважно, лица - совершившего сделку, или другого лица). Сделка всегда направлена на то, чтобы быть воспринятой третьим лицом или третьими лицами (адресный, коммуникативный характер сделки).
Виды сделок.
В зависимости от того, выражена в сделке воля одного лица, двух сторон или более, сделки делятся на односторонние (составление завещания, прощение долга), двусторонние (большинство договоров) и многосторонние (например, договор товарищества). В двусторонней сделке всегда две стороны, тогда как число участников может быть больше, если на каждой стороне выступает несколько лиц. Чтобы двусторонняя и многосторонняя сделка состоялись, необходимо достижение соглашения между всеми сторонами.
В зависимости от требований, предъявляемых к форме совершения сделки, сделки делятся на формальные (торжественные) и неформальные. Для римского права характерна устойчивая тенденция ослабления ненужного формализма совершаемых сделок при сохранении таких требований, которые обеспечивали четкость, ясность выражения воли, ее должную фиксацию и простоту доказывания.
Если цель (кауза, основание), на которую направлена воля лица (лиц) в сделке, четко просматривается, такая сделка называется каузальной, если - нет, сделка называется абстрактной (оторванной от своего основания). Каузальной является сделка по переносу права собственности - traditio, т.к. она имеет эффект только в том случае, если совершается по признанному правом основанию для переноса собственности (продажа, дарение, исполнение обязательства). Абстрактной сделкой является стипуляция (см. также acceptilatio). Требуя исполнения по абстрактной сделке, кредитор не должен доказывать наличие основания.
В зависимости от наличия встречного предоставления, сделки можно разделить на возмездные (контракт купли-продажи) и безвозмездные (контракт ссуды).
Различают сделки, правовые последствия которых наступают при жизни волеизъявителя (сделки среди живых - inter vivos) и сделки, последствия которых наступают после смерти волеизъявителя - mortis causa (например, завещание).
В зависимости от правовой системы, на основе которой совершаются сделки - сделки на основании цивильного права, преторского права и права народов.
Элементы сДелки - существенные, естественные и привхоДящие (акцидентальные).
Из правовой природы сделки вытекает, что ее СУЩЕСТВЕННЫМИ ЭЕМЕНТАМИ являются субъект и его формализованная воля. Это конструктивные неотъемлемые элементы сделки, без которых сделка невозможна, правовой эффект не наступает. Существенные элементы сделки диктуют определенные требования, предъявляемые к субъекту, форме выражения воли и содержанию волеизъявления.
Субъект сделки должен обладать правоспособностью, дееспособностью, полномочиями на совершение сделки.
Воля может быть выражена различными средствами - словесно, письмом, жестами, действиями (например, возвращая должнику долговую расписку, кредитор отказывается тем самым от своего требования). В ряде случаев воля должна быть выражена определенными средствами (например, манципация, стипуляция). Выражение воли может быть прямым или косвенным, неявным (например, совершение действий, свидетельствующих о принятии наследства).
Содержание воли должно быть законным, не противоречить нравственности, направленным на достижение признанной правопорядком социальной или хозяйственной цели - iusta causa (правомерное основание).
Основание сделки следует отличать от мотива совершения сделки. Мотив побуждают субъекта к совершению сделки. Основание сделки - это окончательная и определяющая цель, которую признает право. Например, может быть множество мотивов совершения сделки дарения, основание одно - желание одарить. Как правило, мотив не имеет юридического значения. Мотив учитывается при совершении сделок под условием.