Курс лекций
По дисциплине «римское частное право», разработанный коллективом кафедры гражданского права юридического факультета белорусского государственного университета
Тема 1. Понятие и предмет римского частного права
Система римского частного права. Понятие и основные черты римского частного права (jus privatum).
Право цивильное (jus civile), право преторское (jus praetorium), право народов (jus gentium), их взаимодействие, сближение и слияние. Право естественное (jus naturale).
Предмет римского частного права.
Историческое восприятие (рецепция) римского частного права. Его значение для современного гражданского права и юриспруденции.
В Риме еще в древние времена различались две отрасли права - публичное (jus publicum) и частное право (jus privatum). Деление это было основано на том, какие интересы защищаются правовыми нормами:
интересы, носителем которых считало себя древнеримское государство в целом, регулировались нормами, которые образовывали публичное право (jus publicum). Нормы публичного права определяли, главным образом, порядок устройства и управления древнеримском государством;
интересы, носителями которых являлись частные лица, регулировались правовыми нормами, которые образовали частное право (jus privatum). Нормы частного права регулировали имущественные и семейные отношения.
Римский юрист-классик Ульпиан писал: публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное - которое (относится) к пользе отдельных лиц.
Для публичного права характерен принцип: нормы публичного права не могут изменяться соглашениями отдельных лиц. Сейчас такие юридические нормы называются императивными, безусловно обязательными.
В римском частном праве преобладали нормы, которые предоставляли частным лицам право самим определять содержание соответствующих отношений, самим решать, защищать или не защищать свою собственность, предъявлять иск или не предъявлять его. Сейчас такие юридические нормы называются диспозитивными. Императивные нормы встречаются и в области частного права, например, хотя институт опеки в Древнем Риме являлся институтом частного права, однако некоторые вопросы этого института регулировались императивными нормами, например, отчуждение опекуном имущества подопечного.
Основные черты, присущие римскому частному праву, состоят в следующем:
во-первых, римское частное право является предельным выражением индивидуализма и наибольшей свободы правового самоопределения имущих слоев свободного населения. Индивидуализм в римском частном праве - это индивидуализм домохозяина, рабовладельца, ведущего хозяйство и сталкивающегося на рынке с другими такими же хозяевами;
во-вторых, отличительным признаком римского частного права является точность формулировок, ясность построения и аргументации и глубокая жизненность, конкретность и практичность права, полное соответствие всех юридических выводов интересам господствующего класса;
в-третьих, развитие римского частного права на почве осуществления судебной защиты права. Римское частное право может быть охарактеризовано как система исков;
в-четвертых, непрерывность развития римского частного права путем освобождения от всего устаревшего, не выдержавшего проверки жизни, благодаря неустанному труду римских юристов.
II. Римское частное право не было единой правовой системой. Оно состояло из цевильного права (jus civile), право (народов (jus gentium) и преторского права (jus praetorium или jus honorarium).
Jus civile. Этим термином обозначается прежде всего исконное национальное древнеримское право, которое распространяло свое действие исключительно на римских граждан - квиритов. Поэтому оно называется также квиритским правом. Цивильное право отличается простотой, четкостью правового регулирования имущественных отношений, потому, что такими были сами отношения. Цивильное право предусматривало строжайший формамом совершавшихся юридических актов. Все юридические акты должны были быть облечены в определенную форму. Если она не была соблюдена, то весь юридический акт лишался юридического значения. Формы же юридических актов отличались сложностью. Они состояли в произнесении торжественных словесных формул, в которых нельзя было изменить ни одного слова, в привлечении установленного законом числа свидетелей, в употреблении разного рода символов, в совершении определенных жестов.
Цивильное право по своему характеру было консервативным и мало подвижным. Римские источники свидетельствуют, что претор и юристы относились с подчеркнутым уважением к постановлениям закона.
Развитие новых социально-экономических условий вызвало к жизни новую систему права, так как старые постановления цивильного права были недостаточными. Их надо было пополнять и даже поправлять, чем и занялись судебные магистраты, главным образом преторы. В результате их правотворческой деятельности наряду с системой цивильного права сложилась новая система права - преторское право (jus praetorium). Таким образом, рядом с цивильными исками существовали преторские иски и интердикты (запрещения); наряду с цивильным правом собственности была признана собственность бонитарная или преторская; рядом с цивильным владением утвердилось преторское владение и т.д.
В республиканском Риме происходили глубокие изменения в экономике, социальном устройстве, в культуре. Рим вел оживленную торговлю с другими странами. Указанные и другие существенные процессы привели к тому, что древнее цивильное право ввиду своего консерватизма перестало справляться с функцией регулятора соответствующих общественных отношений. Нужна была правовая система, которая распространяла бы своё действие не только на римских граждан, но на всех участников частно-правовых отношений. Такой системой стало право народов (jus gentium).
Право народов - это правовая система, которая наделила необходимой правоспособностью всех свободных людей, а не только римских граждан, квиритов. Уже в первой половине I в. до н.э. право народов (jus gentium) применялось как к римским гражданам, так и к перегринам. Предоставление основных частных прав, необходимых для торгового оборота, неримлянам достигалось главным образом путем выработки претором для взаимоотношений римлян и перегринов и перегринов между собой особой системы частного права - права народов (Jus gentium). Jus gentium являлось неоднородным по своему составу: оно включало в себя как нормы, взятые из исконного римского права, так и нормы, заимствованные из права других народов (в частности - из греческого права).
С течением времени jus civile и jus gentium стали сближаться. Имело место взаимное влияние одной системы на другую. Более значительным было влияние Jus gentium на jus civile, так как право народов ввиду отсутствия формализма, присущего цивильному праву, больше отвечало потребностям хозяйственной жизни страны. В классический период римского права различие jus civile и jus gentium продолжало сохраняться, хотя и утратило остроту в связи с изданием эдикта Каракаллы (212 г.н.э.), по которому провинциалы получили права римского гражданства. При Юстиниане jus civile и jus gentium составили единую систему права, в которой преобладало jus gentium как право более развитое.
В конце республики в Риме возникает представление о естественном праве (jus naturale). Цицерон говорил, что оно покоится на неизменном нравственном сознании и законе, который природа вложила в сердца всем людям. Римские юристы обратили внимание на некоторую общность правил у различных народов, в связи с чем они полагали, что причиной такой общности является сама природа человека, а иногда сама природа всех животных. Право, созданное самой природой, они называли естественным правом.
Римское частное право регулировало имущественные и некоторые неимущественные отношения в Римском государстве. Оно определяло правовое положение субъектов в имущественных отношениях, устанавливало, кто может совершать сделки имущественного характера, а кто нет. Частное право регулировало: семейные отношения (порядок заключения брака, положение главы семьи, личные неимущественные и имущественные отношения в семье); отношения собственности; права на чужие вещи (сервитуты, залоговое право, эмфитевзис и суперфиций); обязательственные правоотношения (порядок заключения и исполнения договоров, ответственность за неисполнение их); обязательства из деликтов отношения наследования.
Римское право, как и римская республиканская государственность, появились около 2,5 тысяч лет тому назад. Они принадлежат к тем человеческим ценностям, которые имели и будут иметь непреходящее значение всегда, пока будет существовать человечество.
Рим трижды покорял мир; первый раз своими легионами; второй раз
христианством; третий раз рецепцией римского права позднефеодальной Европой (XII XIII в.н.э.), а спустя столетия - заимствованием его буржуазными кодификациями гражданского права.
С разработкой при Наполеоне Бонапарте гражданского, уголовного и процессуального кодексов римское право - это общепризнанный источник права, но более всего - гражданского.
Римское правовое наследство дает себя знать и сейчас: терминология римского частного права, определения и сентенции римской юриспруденции широко используются и современной правовой мыслью и практикой.
Тема 2. Источники римского частного права
Обычное право (jus non scriptum).
Законы XII таблиц. Принятие и структура законов.
Постановления сената (senatusconcultum).
Императорские конституции и их виды.
Эдикты преторов как источник формирования преторского права.
Деятельность юристов по толкованию и применению норм права.
Кодификация Юстиниана.
Институции Гая: законы; сенатусконсульты; конституции императоров; эдикты магистратов; ответы юристов.
Этот перечень источников Римского частного права надо дополнить таким источником как обычное право.
Обычное право.
Если сложившиеся в практике правила поведения людей получают признание и защиту от государственной власти, то они становятся юридическими обычаями и составляют обычное право. Нормы обычного права обозначались в римском праве следующими терминами: mores majorum - обычаи предков; usus - обычная практика; - commentarii pontificum - обычаи, сложившиеся в практике жрецов; - commentarii magistratuum - обычаи, сложившиеся в практике магистратов.
Но укрепление и расширение древнеримского государства, возраставший торговый оборот требовали более определенного права, писаного права, закона. Им и стали законы XII таблиц (V в. до н. э.). Законы XII таблиц - закрепление на уровне закона существовавших обычаев. Таковы нормы законов XII таблиц, которые закрепили: полноту отцовской власти; регулировали отношения между супругами; установили опеку; предусматривали порядок наследования.
Законодательная деятельность римского государства усиливалась - обычай терял значение источника права, но не перестал быть источником права.
В начале домината было запрещено действие обычаев, отменявших законы. В 319 г.н.э. последовало новое императорское распоряжение: «Авторитет обычая и долговременного применения представляется не малым, однако его не следует доводить до такого значения, чтобы он преодолевал разум или закон».
Закон
В Древнем Риме законом (leges) являлось решение комиций - народного собрания того или иного вида (по куриям, центуриям, трибам).
В разработке и принятии закона принимали участие 3 органа римского государства:
магистрат, который имел право созывать народное собрание (консул, диктатор, претор), должен был сначала разработать письменный проект закона;
народ, собранный магистратом в комиции, мог принять или отвергнуть проект закона, но целиком. Он его не обсуждал;
наконец, закон, предложенный магистратом и принятый народом, нуждался в ратификации или одобрении сенатом.
Закон состоял из трех частей: 1) надпись, указывавшая имена инициаторов закона; вид народного собрания и обстоятельства, вызвавшие издание закона; 2) содержание самого закона; 3) санкции, обеспечивавшие соблюдения закона.
Законом, положившим начало цивильному праву, были Законы XII таблиц. Они были составлены децемвирами и одобрены народом в комициях.
Примеры республиканских законов: Закон Канулея (443 г. до н.э.): он отменил запрет на браки между патрициями и плебеями; Пэтелиев закон (326 г.до н.э.): он запретил продажу в рабство и убийство неоплатного должника; Аквилиев закон (286 г. до н.э.): он установил ответственность за уничтожение и повреждение чужих вещей.
Сенатусконсульты
Сенатусконсульты - постановления сената. В начале принципата они превратились в законодательные акты. С I в. н.э. до середины III в н.э. - они основная форма законодательства. В них нередко содержались лишь общие принципиальны положения. Затем преторам предоставлялось право указать в эдикте средства их практического осуществления.
Сенатусконсульты назывались также как и законы, принимавшиеся в период республики: по имени или прозванию тех лиц, кто их предложил принять. Сент не имел законодательной инициативы.
Постановления сената - чаще всего это оформление предложений принцепса, вносимых им в сенат в письменной или устной форме.
Примеры сенатусконсультов: senatusconcultum Macedonianum. Он был принят в I в. н.э. и лишил исковой защиты договоры займа подвластного сына; senatusconcultum Lellejanum (I в. н.э.). Он объявил недействительными всякого рода вступления женщины в чужой долг.
Императорские конституции.