Зачастую развивающимся странам предоставлялись беспроцентные или низкопроцентные кредиты, в счет которых поставлялись машины и оборудование с соответствующими услугами.
Своя система предоставления помощи третьим странам существует в ЕС. Кроме того, имеется целая сеть региональных и межрегиональных структур — банков, фондов, — нацеленных на оказание экономической помощи.
Примером может служить Специальный фонд ОПЕК, созданный на основании соглашения между государствами — участниками ОПЕК 1976 года, со штаб-квартирой в Вене. Средства Фонда используются для оказания помощи в финансировании программ и проектов развития в развивающихся странах, для предоставления займов в целях покрытия платежных дефицитов.
В системе ООН вопросами безвозмездной гуманитарной помощи занимаются:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО),
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Программа развития ООН (ПРООН),
Международная организация по миграции,
Международный комитет Красного Креста и др.
В ноябре 1977 года вступило в силу Соглашение об учреждении Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД). Членами Фонда являются более 130 государств.
Государства-члены подразделяются на три категории:
развитые страны-доноры (страны ОЭСР);
развивающиеся страны-доноры (страны ОПЕК);
развивающиеся страны — получатели помощи.
Средства Фонда формируются за счет взносов первых двух категорий государств.
Фонд оказывает финансовую и техническую помощь проектам развития сельского хозяйства в развивающихся странах, участвующих в Фонде, исходя из принципа справедливого географического распределения.
Главная форма помощи — предоставление льготных кредитов:
беспроцентных на 50 лет с началом погашения через 10 лет;
4% на 20 лет с началом погашения через 5 лет;
8% на 15-18 лет с началом погашения через 3 года.
ИФАД имеет соглашения о сотрудничестве с ФАО, МБРР, ПРООН, МОТ, Азиатским, Африканским, Исламским и Межамериканским банками развития.
Основными органами Фонда являются: Совет управляющих из представителей стран-членов и Исполнительный совет из 18 членов по 6 от каждой категории стран. Общее количество голосов в Фонде равно 1800, которые в равной части распределены между тремя категориями стран. Внутри каждой категории голоса распределяются по согласованным принципам.
В 1960 году на XV сессии ГА ООН было принято решение о создании Фонда капитального развития (ФКР) ООН. В 1966 году на XXI сессии ООН было объявлено о начале практической деятельности Фонда. В функции Фонда входит предоставление льготных займов наименее развитым странам.
Разумеется, следует иметь в виду что система МВФ — Всемирный банк также в значительной степени сориентирована на оказание финансовой, экономической помощи государствам-членам.
ОРС имеет своего председателя, может устанавливать свои внутренние правила. Его решения должны приниматься путем консенсуса, но консенсуса негативного: доклады специальных групп.
Более того, новый механизм по разрешению споров имеет приоритет перед внутренним законодательством. Это еще одно свидетельство утверждающегося в МЭП примата международного права.
В ОРС не рассматриваются споры частных лиц государств — членов ВТО или споры между частными лицами и государствами, хотя и не исключено, что в будущем такая практика может появиться.
Как известно, ряд соглашений пакета ВТО рассчитан на частных лиц: например, Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС) порождает права и обязанности для «лиц, происходящих из членов ВТО»; Генеральное соглашение по торговле услугами применяется одновременно и к услугам, и к «поставщикам» услуг.
Пока же экономические операторы при разрешении споров в системе ВТО присутствуют за спинами государств. По сути, де-факто это скрытая форма дипломатической защиты частных лиц.
2. В механизм разрешения споров ВТО заложены две тенденции. С одной стороны, сохраняется право свободного выбора средства разрешения спора (добрые услуги, согласительные процедуры, посредничество, арбитраж). С другой стороны, предусмотрены некоторые особенные процедуры для всех случаев. В этом есть сочетание гибкости и директивности (стремление к регламентации).
Принцип свободы выбора сторонами средства разрешения спора является в настоящее время одним из главных принципов международного права. Разумеется, стороны вправе заранее и на основе соглашения выбрать какое-либо одно средство: например, в инвестиционной сфере ведущие развитые государства предпочитают арбитраж.
В то же время среди средств разрешения споров в ВТО одному средству уделено особое внимание. Речь идет о специальных группах, которые таким образом превращаются в центральное звено механизма разрешения споров.
Механизм разрешения споров ВТО применяется ко всем видам споров, которые могут проистекать из любого соглашения пакета ВТО. Правда, применительно к четырем соглашениям с ограниченным числом участников стороны сами решают этот вопрос и определяют специфику разрешения споров.
Кроме того, в приложении 2 к Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров приводится перечень соглашений пакета ВТО, которые содержат особые правила урегулирования споров:
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер,
Соглашение по текстилю и одежде,
Соглашение по техническим барьерам в торговле,
Соглашение по антидемпинговым мерам,
Генеральное соглашение по торговле услугами и некоторые др.
Наличие двух разных механизмов разрешения споров — общего механизма, предусмотренного Договоренностью, и особого механизма, применяющегося в случаях с этими соглашениями, — может в будущем породить коллизии.
При разнообразии процедур разрешения споров разрешает споры один орган — ОРС. Механизм разрешения споров состоит из двух этапов:
а) этап специальных групп, создаваемых Органом по разрешению споров (после попыток межгосударственного урегулирования);
б) этап в Органе по апелляциям.
Выделяются следующие процессуальные стадии механизма разрешения споров:
консультации, добрые услуги, согласительные процедуры или посредничество Генерального директора ВТО;
учреждение специальной группы;
представление доклада специальной группы;
принятие доклада специальной группы;
апелляционная стадия (апелляция, рассмотрение апелляции, принятие доклада по апелляционной процедуре);
реализация рекомендаций, сформулированных в докладе;
запрос на осуществление реторсий (если рекомендации не соблюдаются);
предоставление разрешения на реторсии;
заключительная арбитражная стадия. Общий срок процесса может продлиться от 420 до 670 дней.
Специальные группы и ОРС рассматривают дело в двух аспектах — с точки зрения факта (изучение фактов) и с точки зрения права (соответствие фактов соглашению). В этом смысле задачу ОРС можно сравнить с задачей судьи, обязанного установить факты и найти применимое право. Назначение доклада специальной группы — изложить факты, предложения и рекомендации. Обычно рекомендуется привести незаконные внутринациональные меры в соответствие с правом ВТО.
Орган по апелляциям преследует цель подтвердить или не подтвердить юридические факты и заключения, представленные специальной группой, дать им оценку, исследовать их.
Однако возможность подачи апелляции существенно ограничена: «апелляция должна касаться только вопросов права, изложенных в докладе специальной группы, и толкования права, данного ею».
Орган по апелляциям не выносит решений, а представляет на утверждение в Орган по разрешению споров доклады, в которых содержатся обстоятельства дела, рекомендации и при необходимости предложения. Таким образом, ОРС осуществляет надзор за законностью и целесообразностью решений, предлагаемых в докладах Органа по апелляциям.
Пострадавшая страна вправе ставить вопрос о взаимоприемлемых компенсационных мерах либо прибегнуть (при отсутствии результата) в качестве контрмеры к приостановке эквивалентных торговых уступок, получив предварительно надлежащее разрешение.
В целом же ничто не гарантирует прекращение противозаконных мер. Страна-нарушительница может искупить свое плохое поведение либо предоставлением новых эквивалентных торговых уступок, либо претерпевая наказание — экономические репрессалии.
Что касается концепции арбитража, заложенной в право ВТО, то следует отметить два обстоятельства:
во-первых, арбитражное решение должно реализовываться на основе компенсационных мер и прекращения предоставления уступок (значит, придется вести переговоры об этом);
во-вторых, в случае с арбитражем не используется негативный консенсус. Все это делает процедуру арбитража в системе ВТО малопривлекательной.
Анализ первых ста споров между членами ВТО показывает, что основными нарушителями новой системы права ВТО выступают развитые государства. В то же время следует отметить, что более чем в 20% случаев истцами выступают и развивающиеся страны, что свидетельствует об их доверии к данной системе.
Предметом споров чаще всего являются нетарифные барьеры (технические стандарты, санитарные и фитосанитарные меры). Затем идут вопросы торговли сельскохозяйственными и текстильными товарами, вопросы прав на интеллектуальную собственность, услуги, то есть то, что не отрегулировано пока еще международным торговым правом.
В целом весь механизм разрешения споров характеризуется смешением правовых и неправовых, процессуальных и непроцессуальных средств разрешения споров. Тем не менее, он обеспечивает права сторон в споре, устанавливает основы состязательности процесса, отражает стремление членов ВТО к балансу прав и обязательств. В этом смысле механизм разрешения споров ВТО предстает как один из регуляторов всей международной торговой системы.
Таким образом, механизм разрешения споров ВТО предстает как средство развития права ВТО — конвенционных принципов и норм. Рекомендации и предложения специальных групп и Органа по апелляциям должны направлять практику членов ВТО и, как следствие, формировать обычаи, необходимые для применения общих обычно-правовых норм в сфере международной торговли. Следовательно, развитие права ВТО должно осуществляться благодаря повороту в сторону международного обычая.
Государствам в сфере МЭО при разрешении споров приходится прибегать и к другим международным организациям (например, к ВОИС), многосторонним соглашениям (например, в сфере охраны окружающей среды), которые в ряде случаев имеют свои собственные системы урегулирования споров.
Такие международные договоры, как, например, Конвенция по морскому праву или Энергетическая хартия (а также региональные организации: Европейский Союз, НАФТА и др.), определенно ссылаются на старый ГАТТовский механизм разрешения споров и обладают при этом своим собственным механизмом, более похожим на судопроизводство.
В связи с этим возможны проблемы, связанные с наслоением правовых режимов (либо с их возможным столкновением). Встает задача разграничения компетенции между различными системами урегулирования споров.
Возможно, такая ситуация (большое количество систем разрешения споров в МЭО, определенная конкуренция между ними) снижает эффективность действия самих систем.
Государства смогут (или будут вынуждены) выбирать механизм разрешения спора «по конкурсу» в поисках наиболее благоприятного из них. Такая ситуация — это пока лишь предположение» Многое зависит от того, как пойдет развитие механизма разрешения споров в системе ВТО.
Лекция №15. «Применение экономической силы и вопросы международной экономической безопасности»
Право и сила в МЭП.
Международно-правовая ответственность в МЭО.
Реализация ответственности в МЭП.
Вопрос об исторической ответственности государств.
Проблема санкций в международном экономическом праве.
1. В течение всего XX века, в эпоху биполярного мироустройства, государства «продавливали» свои интересы силой — как правило, силой военно-политической.
В современном мире вопросы применения военно-политической силы взяты под контроль различных международных, в том числе многосторонних, механизмов. Однако в отношении применения силы экономической «руки» государства практически не связаны правом.
Сложившаяся система МЭО в основном отражает лишь интересы ведущих развитых стран. В системе МЭО развивающиеся государства и многие государства с переходной экономикой превращены в сырьевой придаток национальных экономик ведущих развитых стран. Инструментом воздействия со стороны развитых стран служит при этом, среди прочего, и «долговая петля», в которой находятся многие развивающиеся государства и государства переходной экономики. Это означает, что сила не ушла из жизни международного сообщества, а лишь меняет свою форму — миропорядок во все большей степени зависит от силы экономической.
Таким образом, главная проблема для современных МЭО с точки зрения правопорядка — это:
а) несправедливая система международного разделения труда и МЭО, навязанная, сохраняемая и развивающаяся под экономическим принуждением ведущих развитых государств;
б) применение государствами экономической силы и мер экономического воздействия на основе самостоятельной оценки юридических фактов.
Экономическая сила применяется:
1) как контрмера в случае правонарушения;
2) как правонарушение.
Важно отделить одни случаи применения силы от других, правильно квалифицировать имеющиеся юридические факты.
В политической сфере (в системе ООН) существует орган — СБ ООН, — который призван определять наличие применения силы и принимать решения о контрмерах, а применительно к экономической силе такого механизма не существует.
Конечно, СБ ООН неоднократно прибегал к экономическим санкциям (Южная Родезия, ЮАР, Ирак, Югославия, Ливия, Никарагуа, Доминиканская Республика и др.), но каждый раз речь шла о законном применении мер ответственности в форме экономических санкций за нарушения Устава ООН в политической сфере.
Зачастую экономические контрмеры, которые государства предпринимают в качестве мер ответственности, представляют собой неправомерное или несоразмерное применение экономической силы. Такое применение экономической силы может перерастать в экономическую агрессию или быть сопоставимым по своему воздействию, результату с вооруженными действиями.
Как правило, эти меры имеют целью и/или результатом политическое давление, вмешательство во внутренние дела, ограничение государства в осуществлении его суверенных прав, в том числе на ресурсы, получение каких-либо выгод, преимуществ, дискриминацию одних государств по отношению к другим.
Поскольку государства в МЭО самостоятельно оценивают степень угроз, дают квалификацию тем или иным юридическим фактам и, соответственно, используют экономическую силу, то по-прежнему актуален вопрос о создании системы международной экономической безопасности.
Не случайно, поэтому поступают предложения наряду с уже существующим Советом Безопасности ООН создать нечто вроде Совета Экономической Безопасности, который от лица международного сообщества давал бы квалификацию фактам применения экономической силы и экономической угрозы. Возможно, со временем таким органом станет то, что сегодня называется «Группа восьми».
Юридически запрет на применение экономической силы в МЭП проистекает из ряда международных актов:
резолюции ГА ООН 2131 / XX 1965 года о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств и защите их независимости и суверенитета; Декларации о принципах международного права 1970 года;
резолюции ГА ООН 3171 / XXVIII о постоянном суверенитете над естественными ресурсами 1973 года;
Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 года; резолюции ГА ООН 37 / 249 о защите экономических отношений от отрицательных последствий политической напряженности;
резолюции ЮНКТАД 152/VI 1983 года, осуждающей применение принудительных экономических мер в МЭО как противоречащее Уставу ООН и общепринятым нормам МП;
резолюции ГА ООН от 20 декабря 1983 г. «Экономические меры как средство политического и экономического принуждения в отношении развивающихся стран» и др.
Таким образом, в современном международном правопорядке перед государствами стоит двуединая задача:
1) обеспечить правовыми средствами развитие системы международных экономических отношений в сторону установления более справедливого международного разделения труда, преодоления разрыва в уровне экономического развития государств, учета государственных интересов всех государств и групп государств и общечеловеческих интересов, равновесия экономического пространства;
2) обеспечить правомерное применение принудительных мер экономического характера в рамках института международной ответственности.
2. Вопрос о международно-правовой ответственности государства в сфере МЭО стал подниматься в Х1Х-ХХ веках в связи с действиями в отношении иностранцев, иностранных компаний и их собственности, в том числе в случаях национализации, гражданских войн и т.п.
Основанием для юридической ответственности является юридический факт правонарушения. Именно в случае правонарушения должна вступать в действие санкция нарушенной юридической нормы. Однако для МП в целом и для МЭП, в частности, характерна неразвитость санкций, ограниченное применение института ответственности. Все это зачастую делало и делает МЭП малоэффективным.
Только в конце XX — начале XXI века проблема юридической ответственности государств начинает занимать заметное место. В 1996 году, после 40-летней работы, КМП ООН приняла проект статей об ответственности государств и представила его ГА ООН. Государствами постепенно нарабатываются процедуры квалификации юридических фактов правонарушения и применения мер ответственности.
Международные правонарушения (преступления, деликты) могут состоять:
— в нарушении правовых ЗАПРЕТОВ: колониализм, нарко-торговля, работорговля, пиратство;
— в неисполнении правовых ОБЯЗАННОСТЕЙ (обязательств):дискриминация, не возврат долга, непринятие мер по либерализации внешнеторгового режима;
— в нарушении ПРАВ другого государства или злоупотреблении своими правами: противодействие использованию национальных природных ресурсов, злоупотребление правом на репрессалии.
Во всех этих случаях налицо ФАКТ нарушения НОРМЫ права, что и является ОСНОВАНИЕМ ответственности.
Важно также иметь в виду, что похожие юридические факты (и даже одни и те же юридические факты, или один и тот же юридический факт) могут представлять собой:
а) правонарушение в сфере МЭП;
б) правонарушение в другой отрасли МП.